Анонсы
Программа повышения квалификации "О контрактной системе в сфере закупок" (44-ФЗ)"

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Программа повышения квалификации "О корпоративном заказе" (223-ФЗ от 18.07.2011)

Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Носова Екатерина Евгеньевна
Выберите тему программы повышения квалификации для юристов ...

22 сентября 2016

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 марта 2002 г. N КА-А40/874-02 Истец необоснованно привлечен к ответственности за действия, расцененные как налоговые правонарушения, - применение льготы по налогу на имущество и земельному налогу, предусмотренной для научных организаций, занижение облагаемой базы по налогам на пользователей автодорог и на содержание жилфонда, а также неначисление налога на рекламу на расходы по созданию Web-сайта и отнесение их на себестоимость; кроме того, начисление налоговым органом пеней и штрафов после введения внешнего управления и моратория на удовлетворение требований кредиторов противоречит закону

Актуальную версию документа смотрите здесь

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 4 марта 2002 г. N КА-А40/874-02


Акционерное общество открытого типа "Биохиммаш" (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании недействительными ненормативных актов ИМНС РФ N 43 по САО г. Москвы: решения от 26.07.2001 N 02-02/218д о привлечении истца к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения и требования об уплате налога N 3181 от 26.07.2001.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.10.2001, оставленным без изменения постановлением от 20.12.2001 апелляционной инстанции, исковые требования Общества удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе ИМНС РФ N 43 просит решение и постановление суда частично отменить, указывая на неправильное применение и нарушение судом норм материального и процессуального права.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы и отзыва на нее, суд кассационной инстанции не находит оснований к отмене и изменению обжалуемых судебных актов.

Доводы жалобы о неправильном применении судом норм статей 100 и 101 Налогового кодекса (далее - НК РФ, Кодекс) кассационной инстанцией не принимаются, поскольку вывод суда о нарушении ответчиком требований указанных статей Кодекса не явился единственным основанием к признанию недействительными оспариваемых ненормативных актов.

Суд, по существу, рассмотрел обоснованность привлечения Общества к налоговой ответственности за правонарушения, установленные при проведении налоговой проверки.

Ответчик указывает на непредставление Обществом в ходе проверки счетов-фактур, что явилось основанием для отказа в принятии к зачету (возмещению) НДС.

Указанные счета-фактуры были представлены истцом в заседание арбитражного суда, приняты судом, исследованы и оценены как подтверждающие право налогоплательщика на зачет (возмещение) не принятой налоговым органом суммы налога.

Ставя под сомнение достоверность данных документов, ответчик в то же время документально не опровергает выводов суда и достоверности изложенных в счетах-фактурах сведений, не указывает, в чем конкретно заключается их несоответствие регистрам бухучета.

Довод о том, что счета-фактуры при их наличии могли быть представлены истцом ранее, то есть при проведении проверки, не может служить основанием к отмене судебных актов. Согласно части 1 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а в силу статьи 59 этого кодекса арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств. Исходя из этого Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 29 постановления Пленума N 5 от 28.02.2001 указал, что суд обязан принять и оценить документы и иные доказательства, представленные налогоплательщиком в обоснование своих возражений по акту выездной налоговой проверки, независимо от того, представлялись ли эти документы налогоплательщиком налоговому органу в сроки, определенные пунктом 5 статьи 100 НК РФ.

Признавая необоснованным привлечение истца к ответственности за применение им льготы, установленной абзацем 2 подпункта "к" статьи 4 Закона Российской Федерации "О налоге на имущество предприятий", суд исходил из того, что АООТ "Биохиммаш" является научной организацией, что подтверждается Свидетельством о государственной аккредитации научной организации N 1080 от 2 марта 1999 г., выданным Министерством науки и технологий РФ, а также присвоенными истцу кодами ОКОНХ, в том числе кодом 95120 - "научное учреждение отраслевого профиля".

При этом суд исходил также из того, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" Свидетельство о государственной аккредитации выдается научной организации, объем научной и (или) научно-технической деятельности которой составляет не менее 70% общего объема выполняемых указанной организацией работ.

Следовательно, объем научной и (или) научно-технической деятельности АООТ "Биохиммаш" на момент рассмотрения вопроса о выдаче ему Свидетельства об аккредитации составлял не менее 70% общего объема выполняемых им работ, что является дополнительным подтверждением его права на налоговую льготу и опровергает выводы ответчика о том, что объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ составил у истца менее 70%.

Доводы налогового органа о том, что сдача истцом имущества в аренду и предоставление стоянки для автомашин являются оказанием услуг, которые подлежат учету при определении права на льготу, противоречат буквальному содержанию абзаца 2 подп. "к" ст. 4 Закона о налоге на имущество, где прямо указано, что процент научных и иных аналогичных работ определяется исходя из общего объема именно работ, а не иных видов деятельности.

Кроме того, судом установлено, доказывается материалами дела и не оспаривается ответчиком правомерное применение АООТ "Биохиммаш" льготы по тому же налогу, но по иным основаниям, предусмотренным подп. "и" статьи 5 закона о налоге на имущество, в соответствии с которым стоимость имущества предприятия, исчисленная для целей налогообложения, уменьшается на балансовую (нормативную) стоимость мобилизационного резерва и мобилизационных мощностей.

В части доначисления налога на пользователей автодорог и налога на содержание жилищного фонда и объектов социально культурной сферы - взыскание соответствующих налоговых санкций и пени.

Согласно ст. 5 Закона РФ "О дорожных фондах РФ" и ст. 3 Закона г. Москвы "О налоге на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы" объектом налогообложения указанными налогами является выручка от реализации товаров (работ, услуг).

В силу ст. 38 НК РФ услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

Сдача имущества в аренду не является реализацией услуг.

Поскольку названными выше законами доходы от сдачи имущества в аренду прямо не признаются выручкой от реализации продукции (работ, услуг), а в силу ч. 7 ст. 3 НК РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, суд правомерно указал, что решение ответчика о привлечении истца к налоговой ответственности в этой части не соответствует закону.

Удовлетворяя исковые требования Общества по вопросу, связанному с начислением пени и налоговых санкции за период 1998 - 1999 г.г., суд пришел к выводу о том, что ответчик в нарушение статей 69 и 70 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" за период, когда действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов по обязательным платежам должника, начислил истцу к уплате пени и штрафы за несвоевременное перечисление подоходного налога.

В соответствии с названными нормами закона с момента введения внешнего управления вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам должника. По окончании внешнего управления неустойки (штрафы, пеня), а также суммы причиненных убытков, которые должник обязан уплатить кредиторам по денежным обязательствам и обязательным платежам, могут быть предъявлены к уплате в размерах, существовавших на момент введения внешнего управления. В течение срока действия моратория на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам не начисляются неустойки (штрафы, пеня) и иные финансовые (экономические) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, а также подлежащие уплате проценты.

Довод жалобы о том, что для истца как налогового агента суммы налога, на которые начислены пени и налоговые санкции, не являются обязательными платежами, кассационной инстанцией не принимается, поскольку их начисление связано с исчислением и перечислением обязательных платежей (налога).

Не подлежат отмене судебные акты и в отношении признания недействительными оспариваемых актов ИМНС РФ N 10 в части доначисления налога на землю, соответствующих пени и штрафа.

Арбитражный суд правильно применил ст. 12 Закона РФ "О плате за землю", в соответствии с которой от уплаты земельного налога полностью освобождаются научные организации, к которым относится и АООТ "Биохиммаш".

Ответчик ссылается на то, что с юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты земельного налога, при передаче ими земельных участков в аренду (пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование).

Однако истец передавал нежилые помещения, а из буквального содержания данного положения ст. 12 закона следует ограничение в пользовании льготой при передаче в аренду непосредственно земельных участков, а не помещений.

Поскольку статья 12 названного закона прямо не устанавливает ограничения в применении льготы при передаче помещения в аренду, кассационная инстанция расценивает это как неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах, которые в соответствии с п. 7 ст. 3 НК РФ толкуются в пользу налогоплательщика.

При таких обстоятельствах, а также в силу п. 2 ст. 11 АПК РФ не подлежит применению ст. 13 Закона г. Москвы от 16.07.97 N 34 "Об основах платного землепользования в городе Москве" в той части, в которой ею вводится дополнительное ограничение применения налоговой льготы, не предусмотренное федеральным законом.

Арбитражный суд, признавая недействительными решение и требование ответчика в части доначисления налога на рекламу, взыскания соответствующих пени и штрафа, указал, что расходы АООТ "Биохиммаш" по созданию Web-сайта носят информационный характер и не являются объектом обложения налогом на рекламу.

Выводы суда основаны на Законе РФ "Об информации и информатизации", где под Интернетом понимается информационная система, а под Web-сайтом - информационный ресурс, а также на ст. 2 Федерального закона "О связи", содержащую понятие услуг связи, под которое подпадают и услуги сети Интернет.

Судом правильно отклонена ссылка ответчика на п. 2.4. Инструкции ГНИ г. Москвы от 21 декабря 1992 года N 1 "О порядке исчисления и уплаты налога на рекламу в г. Москве", поскольку распространение информации на Web-сайте не подпадает под определение рекламы, данное в п. 2 инструкции.

Утверждение ответчика о том, что информация, содержащаяся на сайтах истца, носит рекламный характер, ничем документально не подтверждено. В решении налогового органа зафиксирован лишь факт несения истцом затрат на создание Web-сайта, однако действительное его создание, а также распространение истцом какой-либо информации через сеть Интернет материалами налоговой проверки не установлены. Кроме того, как установлено судом, данные затраты включены истцом в себестоимость на основании подп. "и" п. 2 Положения о составе затрат как расходы на оплату услуг связи, и неправомерность их отнесения на себестоимость в этом качестве налоговой проверкой не установлена.

Доводы, приведенные в кассационной жалобе, не свидетельствуют о допущенной по делу судебной ошибке.

В связи с изложенным суд кассационной инстанции не усматривает предусмотренных ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалованных актов суда.

Руководствуясь ст.ст. 171, 173-177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение от 18.10.2001 и постановление от 20.12.2001 апелляционной инстанции Арбитражного суда г.Москвы по делу N А40-27927/01-108-317 оставить без изменения, кассационную жалобу ИМНС РФ N 43 по САО г. Москвы - без удовлетворения.



Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Мы обрабатываем локальные данные браузера и используем инструменты аналитики в целях улучшения и обеспечения работоспособности сайта, статистических исследований и обзоров. Вы можете запретить обработку указанных данных в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями их обработки.